Южноафриканское административное право - South African administrative law

Южноафриканское административное право это филиал публичное право в той стране, которая регулирует правовые отношения государственных органов, будь то с частными лицами и организациями или с другими государственными органами,[1] или, лучше сказать, в современной Южной Африке, которая регулирует «деятельность органов, осуществлять публичные полномочия или выполнять публичные функции, независимо от того, являются ли эти органы органами государственной власти в строгом смысле слова ".[2] Согласно Конституционному суду, административное право - это «случай разделения властей, в соответствии с которым суды регулируют и контролируют осуществление государственной власти другими ветвями власти».[3]

Вейхерс определяет административное право как совокупность правовых норм, регулирующих управление, организацию, полномочия и функции административных органов. Для Бакстера это набор принципов общего права, которые способствуют эффективному использованию административной власти, защищают от злоупотреблений, сохраняют баланс справедливости и поддерживают общественные интересы. Часкалсон описывает это как интерфейс между бюрократическим государством и его подданными.[4]

Из этого можно видеть, что комментаторы соглашаются с тем, что административное право связано с достижением административной эффективности и с обеспечением жесткого контроля над этой властью, чтобы не допустить злоупотреблений. В Ассоциация производителей фармацевтической продукции Южной Африки: In re Ex Parte Президент Южно-Африканской Республики,[5] считалось, что административное право составляет основу публичного права. Он пересекается с конституционным правом, потому что оба имеют дело с государственными органами и их отношениями с людьми. Однако административное право отличается от конституционного права тем, что делает упор на конкретную ветвь власти (государственное управление) и на конкретную деятельность государства (административные действия). В Президент ЮАР против САРФУ Конституционный суд постановил, что администрация - это та часть правительства, которая в первую очередь занимается исполнением законодательства.

Таким образом, административное право регулирует деятельность органов, которые осуществляют государственные полномочия или осуществляют общественные функции. Он наделяет административных должностных лиц полномочиями, позволяющими им реализовывать политику или программы, и ограничивает осуществление власти, требуя, чтобы все административные действия соответствовали минимальным требованиям законности, разумности и справедливости.

Источники

Административные должностные лица получают свои полномочия или юрисдикцию на основании правового документа или правила и могут делать только то, что им разрешено законом. Это известно как принцип законности, который требует, чтобы административные органы не только воздерживались от нарушения закона, но и чтобы все их содержание соответствовало Конституции и, в частности, Биллю о правах. Источники административного права в порядке важности:

  • Конституция;
  • законодательство; и
  • общее право.

Конституция

Конституция - высший закон страны. Любой закон или действие, противоречащее ему, не имеет силы или воздействия. В результате этого положения законы и административные акты должны соответствовать Конституции. Конституция обязательна для исполнительной ветви власти во всех сферах управления. Важность Конституции как источника административного права была лучше всего сформулирована в Фармацевтические производители, где Часкалсон П. постановил, что контроль судов над государственной властью посредством судебного надзора является конституционным вопросом. Принципы общего права, которые применялись к контрольным полномочиям до 1994 года, теперь включены в Конституцию. В качестве источника административного права Конституция устанавливает ряд агентств и административных структур для контроля за осуществлением государственной власти.

В Бато Стар Фишинг против министра окружающей среды О'Реган Дж. Утверждал, что не существует двух правовых систем, регулирующих административные действия - общего права и Конституции, - а существует только одна система, основанная на Конституции. Полномочия судов по пересмотру административных действий больше не вытекают напрямую из общего права, а, скорее, из предписанной Конституцией PAJA и самой Конституции. В grundnorm административного права в первую очередь следует искать не в доктрине с превышением правомочийни в том, что касается парламентского суверенитета, ни в самом общем праве, а в принципах Конституции. Общее право информирует о положениях PAJA и Конституции и черпает свою силу из последней. Степень, в которой общее право остается актуальным для административного контроля, должна определяться в индивидуальном порядке по мере того, как суды интерпретируют и применяют положения PAJA и Конституции.

Законодательство

Законодательство включает

  • Акты парламента;
  • провинциальное законодательство;
  • подзаконные акты; и
  • правила и др.

Все эти законодательные акты могут наделять полномочиями предпринимать действия и принимать решения. Чтобы закон был действительным, он должен соответствовать конституционным требованиям.

Провинциальное законодательство

Раздел 125 (2) (b) Конституции гласит, что премьер провинции осуществляет свою исполнительную власть вместе с другими членами Исполнительного совета, применяя все национальное законодательство в функциональных областях, перечисленных в Приложениях 4 или 5 Правил. Конституция, если иное не предусмотрено Конституцией или парламентским актом.

Законодательство о местном самоуправлении

В разделе 151 Конституции говорится, что исполнительная и законодательная власть муниципалитета принадлежит его муниципальному совету. Муниципалитет имеет право по собственной инициативе управлять делами местного самоуправления своей общины в соответствии с национальным и провинциальным законодательством, как это предусмотрено Конституцией.

В Fedsure Life Assurance v Совет переходной метрополии Большого Йоханнесбурга, суд постановил, что установление ставок и сборов и выплата субсидий не являются «административным действием» в соответствии со статьей 24 Временной конституции. Подзаконные акты не могут подпадать под определение административных действий в PAJA; следовательно, они не подчиняются принципам справедливого административного действия.

Подзаконные акты

Подчиненные законодательные органы, такие как Президент, при опубликовании прокламаций, и министры при издании постановлений, не обладают изначальной законодательной компетенцией и должны действовать в рамках разрешающего законодательства. В Министр здравоохранения v New Clicks, Часкалсон заявил, что принятие делегированного законодательства членом исполнительной власти является важной частью государственного управления, поскольку оно приводит в действие законодательную политику. Кроме того, он предоставляет подробную инфраструктуру, с помощью которой это может происходить.

Пижама

В Сасол Ойл v Меткалф, Уиллис считал, что "Пижама не может рассматриваться как обычное законодательство ", потому что оно направлено на реализацию основных прав, содержащихся в Билле о правах. Уиллис далее охарактеризовал этот закон как" триумфальное законодательство ".

Общее право

Общее право как источник власти в основном ограничивалось прерогативными полномочиями. Прерогатива - это дискреционные полномочия, предоставленные кому-либо в силу того факта, что он занимает определенную должность. В Президент ЮАР против Хьюго, считалось, что прерогативы общего права больше не существуют в южноафриканском праве как независимый источник власти.

Причина этого в том, что исполнительная власть может не обладать неотъемлемыми полномочиями по общему праву, выходящими за рамки Конституции. Общее право продолжает влиять на административное право до тех пор, пока оно не будет отменено на основании конституционной непоследовательности.

Некоторые принципы административного права, берущие свое начало в общем праве, теперь закреплены в Конституции или законодательстве. Например, общеправовой принцип разумности содержится в Конституции и PAJA.

В Марэ против Демократического Альянса, суд установил, что общие законы процессуальной справедливости и естественной справедливости применимы к спору между мэром и политической партией, даже несмотря на то, что сам спор не подпадал под действие закона PAJA. В отличие от этого, однако, также считалось, что PAJA сначала следует рассматривать как источник права для разрешения спора. В Фармацевтические производители, суд постановил, что принципы, которые ранее служили основанием для судебного пересмотра государственной власти, были включены в Конституцию; поскольку они могут по-прежнему иметь значение для судебного надзора, они получают свою силу от Конституции.

Международное и зарубежное право

Конституция обязывает суды учитывать международные права человека. Администраторы должны признавать международные документы, касающиеся международных прав человека, когда они имеют отношение к функциям администратора, и должны действовать в соответствии с этими международными документами. Суды не ограничиваются документами, имеющими обязательную силу для Южной Африки. В С. v Макваньяне Конституционный суд постановил, что как обязывающие, так и необязательные нормы международного права могут использоваться в качестве инструмента толкования.

Согласно иностранному праву, статья 39 (1) Конституции предусматривает, что суд май учитывать иностранное право.[6] Суды не вынужден учитывать иностранное право.

История

До 1994 г.

До 1994 года административное право Южной Африки было развито недостаточно. Причиной тому была передача парламентом все большей и большей власти исполнительной власти. Закон не использовался для проверки или структурирования этих полномочий. В соответствии с этой системой суды не могут ставить под сомнение действительность парламентских актов. В Р против Мчлери, Лорд де Вильерс постановил, что суды не имели права выяснять, действовал ли законодательный орган разумно или неразумно в интересах общества или отдельных лиц.

В процедуре пересмотра административных действий в соответствии с правилом 53 Единых правил суда отсутствуют четко определенные руководящие принципы оценки административных действий. Принцип парламентского суверенитета предполагает ответственность министров за административные действия. Ответственность министерства дополняла судебный надзор, поскольку

  • судебный надзор касается законности административных действий; и
  • ответственность министерства связана с достоинствами административных действий.

Эффективность министерской ответственности снизилась из-за дисбаланса партийного представительства в южноафриканском парламенте.

Административное право Южной Африки похоже на его английский эквивалент, особенно в отношении судебного надзора за административными действиями. По этой причине суды Южной Африки часто ссылаются на британские дела. Однако есть фундаментальные различия по существу. Условия, состав и политика южноафриканского общества были и остаются разными. При апартеиде Парламент имел право принимать все, что пожелал (каким бы неразумным и неприемлемым ни было). Парламент не был избран всеобщим голосованием. Самая большая часть населения была исключена из представительства по расовому признаку. Законы, касающиеся чернокожих, наделили администрацию широкими полномочиями. Южная Африка была изолирована от остального мира, поэтому ее публичное право стало изолированным.

В Лант против Кейптаунского университета Что касается отказа в приеме аспиранта в медицинский институт, суд применил доктрину законных ожиданий в договорных условиях.

Реформа

Еще в конце 1980-х годов был выдвинут ряд инициатив по реформированию нежелательного состояния административного права в Южной Африке. Большинство реформ проводились по инициативе суда и поэтому известны как реформы, проводимые судьями. Однако были ограничения, которые были заложены в судебный процесс. Судьи не контролируют поступающие на их рассмотрение дела, поэтому было сложно провести программную реформу.

Значительным шагом стало решение в Генеральный прокурор, Восточный Кейп против Блума. Президент издал ряд правил, которые, например, исключают возможность справедливого судебного разбирательства в отношении задержанного. Это означало, что президент мог исключить естественное правосудие. Суд постановил, что это была серьезная ошибка, и что президент не может исключить процессуальную справедливость. Это решение разъясняет основной принцип, который был неправильно истолкован в случае Омар против министра правопорядка]], в котором было указано, что президент штата при принятии чрезвычайных положений в соответствии с Законом об общественной безопасности мог оправдать право на слушание, а также право задержанных перед законными представителями.

Другой реформой стало признание доктрины законного ожидания - это произошло в результате знаменательного случая Трансвааль - Трауб, который расширил сферу применения права быть заслушанным на дела, которые не обязательно затрагивают чью-либо свободу, собственность или существующие права.

Суды также признали необоснованность основанием судебного надзора, что выразилось в Джейкобс v Вакс и подтверждено в JSE против Witwatersrand Nigel Limited, где было сочтено, что функцией суда является определение того, что имело, а что не имело отношения к осуществлению дискреционных административных полномочий.

Правительство также предпринимало спорадические инициативы, но они были ограниченными, поскольку у властей не было стимула изменять административное законодательство каким-либо значимым образом. Однако South African Law Review опубликовал отчеты в 1986 и 1992 годах, которые включали законопроекты, кодифицирующие судебный надзор.

В Совет ЮАР v Городской совет Йоханнесбурга была отвергнута жесткая классификация функций на административные или законодательные; вместо этого необходимо проводить различие между

  • установленные законом полномочия, которые в равной степени влияют на членов сообщества в целом;
  • те силы, которые имеют общее влияние и рассчитаны на то, чтобы причинить определенный ущерб отдельному человеку или определенной группе лиц.

Эти реформы открыли путь к новому этапу реформы административного права, основанной на принципах демократического правления и конституционного верховенства.

После 1994 г.

До 1994 года Южная Африка приняла доктрину парламентского суверенитета. Теперь, однако, Конституция требует, чтобы все проявления государственной власти были рациональными, оправданными и разумными. Временная конституция обеспечила мост от авторитарного прошлого к демократическому будущему. Раздел 24 Временной конституции гласил, что каждый имеет право

  • законные административные действия, в которых затрагиваются или находятся под угрозой любое из его или ее прав или интересов;
  • процессуально справедливое административное действие, когда любое из его или ее прав или законных ожиданий затрагивается или находится под угрозой;
  • иметь письменное объяснение причин административных действий, затрагивающих какие-либо из его или ее прав или интересов, если только причины таких действий не были обнародованы; и
  • административное действие, которое является оправданным по причинам, указанным для него, когда любое из его или ее прав нарушено или находится под угрозой.

Раздел 33 окончательной Конституции предусматривает

  • что каждый имеет право на административные меры, которые являются законными, разумными и процессуально справедливыми;
  • что каждый, чьи права были ущемлены административными мерами, имеет право на объяснение причин в письменной форме; и
  • что национальное законодательство должно быть принято для реализации этих прав, и
    • предусматривать рассмотрение административных действий судом или, в соответствующих случаях, независимым и беспристрастным судом;
    • возложить на государство обязанность по осуществлению вышеуказанных прав; и
    • способствовать эффективному администрированию.

Законность

Администраторы должны подчиняться закону и должны быть уполномочены законом для принятия решений. Это то же самое, что и принцип законности; это полномочия администратора действовать. Администратор должен подчиняться законам, общим или частным, и действовать в рамках делегированных ему полномочий.

Фонд доступных лекарств против министра здравоохранения касался оспаривания действительности схемы лицензирования, введенной правительством. Заявители добивались постановления о признании недействительности определенных разделов Закона о лекарственных средствах и родственных веществах, которое уполномочивало Генерального директора здравоохранения выдавать лицензии на отпуск лекарственных средств практикующим врачам, что могло привести к широким, неограниченным и неограниченным произвольным законодательным полномочиям. Утверждалось, что это было нарушением принципа законности. В связи с этим возник вопрос, может ли парламент предоставить Генеральному директору право определять условия, на которых может быть выдана лицензия.

Было высказано мнение, что ничто не мешает Парламенту делегировать подчиненные регулирующие полномочия другим органам; также нет ничего, что мешало бы Парламенту предоставить Генеральному директору право определять условия. Однако делегирование не должно быть настолько широким или расплывчатым, чтобы полномочия, которым делегируются полномочия, не могли определять характер и объем предоставленных полномочий, поскольку это привело бы к произвольному осуществлению делегированных полномочий.

Исходя из принципа законности, суд постановил, что конституционная демократия основана на ценностях верховенства Конституции и верховенства закона; любой закон или поведение, несовместимое с ним, недействительны. Поэтому осуществление государственной власти должно соответствовать Конституции, которая является высшим законом, и доктрине законности, которая является частью этого закона. Конституция закрепляет принцип законности и обеспечивает основу для контроля над государственной властью.

При осуществлении полномочий по изданию нормативных актов министр должен соблюдать Конституцию и положения о полномочиях. Если он превышает полномочия, предоставленные уполномочивающими положениями, это нарушение доктрины законности.

В Муниципалитет Нала v Муниципалитет района Лейвелепутсва, законность собрания, на котором было поставлено под сомнение решение о расследовании предполагаемых нарушений со стороны заявителей. Было установлено, что в соответствии с принципом законности, закрепленным в Конституции и встроенным в PAJA, административные действия, не санкционированные положением о полномочиях, являются незаконными и недействительными, и что лицо, которому оно нанесло ущерб, может быть пересмотрено и отменено. Было сочтено, что собрание не соответствовало требованиям стандартных правил и порядков, и поэтому оно было созвано нерегулярно и, следовательно, было недействительным.

В Platinum Asset Management v Совет по финансовым услугам, Platinum Asset Management выдвинула аргумент о том, что разрешение на проверку бизнеса заявителя регистратором в соответствии с Законом о проверке финансовых институтов[7] был «за бортом, неопределенным и неопределенным» и, следовательно, противоречил принципу верховенства закона и доктрине законности. Заявители ссылались на прецедентное право в том смысле, что отсутствие четких параметров в письме о назначении делает назначение за бортом и несовместимым с верховенством закона, закрепленным в статье 1 Конституции. Однако в силу обстоятельств дела было установлено, что у заявителей не было оснований полагаться на статью 1.

В Мгоки против Кейптауна Мгоки действовал в качестве муниципального управляющего города Кейптауна в соответствии с трудовым договором между ним и городским советом. Бывший мэр города изменил контракт и продлил срок, на который он действовал. Когда был избран новый мэр, было собрание, на котором продленный контракт был рассмотрен и аннулирован. Первое заявление касалось несоответствия этого положения Конституции и, следовательно, его незаконности и недействительности. Второе заявление, поданное городом Кейптаун, касалось пересмотра и отмены решения первого мэра о продлении трудового договора.

Что касается второго заявления, суд рассмотрел дело на основе доктрины законности. Считалось, что первый мэр не имел полномочий принимать решение. Городские власти аргументировали это по трем причинам:

  1. Законодательная база не позволяет делегировать полномочия по продлению контракта муниципального управляющего до мэра, и одностороннее осуществление власти бывшим мэром никогда не могло быть законным.
  2. Собственная городская система делегирования полномочий, как и законодательная база, не позволяет делегировать полномочия по назначению муниципального управляющего.
  3. Даже если муниципальная система делегирования полномочий позволяла делегировать полномочия мэру, это не было сделано должным образом, поскольку требовалось, чтобы совет находился в перерыве в то время, когда бывший мэр якобы осуществлял свои полномочия на перерыв. Более того, консультации не было. Таким образом, что касается положений о полномочиях, бывший мэр не смог действовать в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих разделах.

Суд постановил по всем трем причинам, что решение бывшего мэра о продлении трудового договора было фатально ошибочным, незаконным и недействительным.

В Ван Зил против правительства ЮАР, заявители потребовали пересмотра и отмены решения правительства (решение не вступать в дипломатические отношения с правительством Лесото) в целях защиты имущественных прав и интересов заявителя в Лесото.

Пример делегирования полномочий можно найти в разделе 7 Закона о беженцах, в соответствии с которым министр внутренних дел может делегировать любые полномочия или обязанности, возложенные на него Законом, сотруднику Министерства внутренних дел. Чтобы быть законным, делегирование полномочий или обязанностей министром требует трех требований:

  1. Министр (никто другой) должен принять решение о делегировании полномочий или обязанностей.
  2. Лицо, которому делегируются полномочия или обязанности, должно быть сотрудником Министерства внутренних дел.
  3. Переданные полномочия или обязанности должны быть предусмотрены и возложены на министра в Законе о беженцах. Если любое из этих требований не будет выполнено, делегирование будет незаконным. Кроме того, незаконными являются любые действия, предпринятые соответствующим должностным лицом, не имеющим должных полномочий.

Разумность

В разделе 24 Временной конституции говорится, что каждый человек имеет право на административные меры, которые могут быть оправданы. В статье 33 Конституции говорится, что каждый имеет право на административные меры, которые являются законными, разумными и справедливыми с процедурной точки зрения.

Содержание обоснованности остается неясным, но в случае Бато Звездная Рыбалка что то, что будет считаться разумным решением, будет зависеть от обстоятельств каждого дела. Факторы включают

  • характер решения;
  • личность и опыт лица, принимающего решения;
  • набор факторов, влияющих на решение;
  • причины, приведенные для решения;
  • характер конкурирующих интересов; и
  • влияние решения.

Это было продолжено далее, в случае Роуэн v Уильямс, что решение должно быть объективно обоснованным. Чтобы доказать обоснованность по отношению к указанным причинам, оно должно быть объективно проверено на соответствие трем требованиям: пригодности, необходимости и соразмерности. Грубая необоснованность больше не является требованием для проверки. Конституционный тест воплощает требование соразмерности между средствами и целью.

Короче говоря, разумность требует, чтобы

  • доступная администратору информация поддерживает принятое решение;
  • решение быть обоснованным;
  • решение имеет логический смысл по отношению к имеющейся информации;
  • положение о полномочиях и другие соответствующие положения должны быть правильно поняты и применены;
  • неблагоприятный эффект решения должен быть соразмерен преследуемой цели; и
  • не может быть менее ограничительных средств для достижения цели решения.

Процессуальная справедливость

Раздел 33 (1) Конституции предусматривает право на справедливое административное преследование. Вопрос такой: как определить правильное содержание? Есть три легальных источника:

  1. положения PAJA;
  2. положения общего права; и
  3. толкование судебных решений (в соответствии с Временной Конституцией и окончательной Конституцией).

Общее право воплощает в себе определенные принципы естественной справедливости, в том числе: audi alteram partem (или «услышать другую сторону») и немо иудексин sua causa (или «никто не может быть судьей в своем деле»).

Требования к возможности быть услышанным:

  • чтобы было надлежащее уведомление о предполагаемых действиях;
  • чтобы было разумное и своевременное уведомление;
  • чтобы было личное присутствие;
  • чтобы было юридическое представительство;
  • наличие доказательств и / или перекрестного допроса;
  • чтобы были публичные слушания; и
  • чтобы другая сторона была должным образом проинформирована о возражениях против него.

Раздел 3 (1) PAJA предусматривает, что административные действия, которые существенно и неблагоприятно влияют на права или законные ожидания любого лица, должны быть справедливыми с процессуальной точки зрения.

Статья 33 Конституции имеет первостепенное значение. Действие статьи 33 оставалось приостановленным до тех пор, пока не было принято законодательство в форме PAJA, которое сделало раздел 33 обязательным и подлежащим исполнению. Статья 33 внесла далеко идущие изменения в административное право. Раздел 33 направлен на то, чтобы процесс принятия административных решений был открытым, прозрачным и рациональным, чтобы обеспечить защиту от капризности и автократических тенденций, а также способствовать административной ответственности и справедливости.

Взаимодействие между общим правом, PAJA и Конституцией

В Министр по вопросам окружающей среды и туризма v Пхамбили Фишерис, ответчик успешно оспорил в суде кво решение Главного директора по управлению морскими прибрежными районами выделить максимальное количество хека, которое им было разрешено выловить, меньше, чем они просили. Положением, расширяющим возможности, был Закон о морских живых ресурсах.[8] Обе респондентами были компании исторически неблагополучных людей. Они утверждали, что главный директор не учел должным образом необходимость преобразований, выделив им меньше, чем они просили.

В Бато Звездная Рыбалка, заявитель сослался на три основания в своем заявлении о специальном разрешении на подачу апелляции:

  1. что Верховный апелляционный суд (SCA) неверно истолковал природу целей в разделе 2 Закона;
  2. что SCA ошибочно пришел к выводу, что решение Главного директора не должно быть отменено на том основании, что он не учел количество хека, запрошенное заявителем, и его способность уловить такое количество; и
  3. что SCA ошиблось, установив, что предполагаемое «нераскрытое изменение политики» Департамента не нарушило право заявителя на процессуальную справедливость.

Суд постановил, что не существует двух систем административного права: одной, основанной на Конституции, и другой, основанной на общем праве. Сейчас существует только одна система административного права, основанная на Конституции и выраженная в PAJA.

Раздел 1 PAJA определяет объем административных действий. Было высказано мнение, что основание для судебного пересмотра административных действий в настоящее время обычно исходит из PAJA, а не из общего права, как в прошлом, и что право PAJA обосновывать такие причины иска полностью основывается на Конституции.

В Петро Реквизит - Барлоу, заявитель являлся владельцем недвижимого имущества, на котором он намеревался построить и эксплуатировать заправочную станцию. Он имел поддержку Сасол, с которыми были заключены определенные соглашения. Респонденты возражали против застройки, опасаясь, что заправочная станция в предлагаемом месте нанесет ущерб окружающим водно-болотным угодьям. Несмотря на это, заявителю было предоставлено разрешение в соответствии с разделом 22 Закона об охране окружающей среды (ECA).[9] Против этого была развернута кампания. Заявление было о запрете на продолжение кампании респондентами.

Респонденты отклонили ходатайство о запрете на том основании, что это нарушит конституционное право на свободу выражения мнения.

Заявители утверждали, что статьи 35 и 36 Закона о гражданском праве действуют как ограничение конституционного права на свободу выражения мнения и что ограничение было оправданным с точки зрения статьи 36 Конституции. Этот аргумент был отвергнут. Суд постановил, что такое ограничение прав в Билле о правах не было оправданным с точки зрения статьи 36, поскольку факторы должны быть рассмотрены по критерию соразмерности.

Структура аргументации заявителей была основана на разделе 7 PAJA, который ограничивает доступ к праву на рассмотрение административных действий до тех пор, пока не будут исчерпаны внутренние процедуры апелляции или рассмотрения. Одно различие между правом на административные действия и другими правами в Билле о правах заключается в том, что PAJA прямо устанавливает это ограничение доступа к защите, предусмотренной статьей 33. Сам факт существования альтернативных процедур не создает этого ограничения.

В новом конституционном порядке контроль над государственной властью всегда является конституционным вопросом. Полномочия суда по пересмотру административных действий больше не вытекают напрямую из общего права, а из PAJA и самой Конституции. Общее право информирует о положениях PAJA и Конституции и черпает свою силу из последней. Степень, в которой общее право остается актуальным для административного контроля, должна определяться в индивидуальном порядке по мере того, как суды интерпретируют и применяют положения PAJA и Конституции.

Закон о продвижении административной юстиции (PAJA)

Цель и преамбула

Этот закон был принят для реализации видения открытой и подотчетной системы административного права, которая является справедливой и справедливой. Он предназначен для сдерживания правительства и представляет собой решительный отход от прошлого. Целью Закона является реализация права на административные действия, которые являются законными, разумными и процессуально справедливыми, а также права на письменное обоснование административных действий. Преамбула Закона способствует эффективному администрированию и благому управлению и подчеркивает важность культуры подотчетности, открытости и прозрачности в государственном управлении.

Определения

«Административное действие»

«Административное действие» определяется в Законе о продвижении административной юстиции (PAJA) как любое принятое решение или любое неисполнение решения

  • государственный орган, когда
    • exercising a power in terms of the Constitution or a provincial constitution; или же
    • exercising a public power or performing a public function in terms of any legislation; или же
  • a natural or juristic person, other than an organ of state, when exercising a public power or performing a public function in terms of an empowering provision, which adversely affects the rights of any person, and which has a direct, external legal effect.

The Act resolves to control exercises of public power, even by private actors, with the requirements of lawfulness, procedural fairness and reasonableness. It is the nature of the functions performed, as opposed to the nature of the functionary, that is important. It has been argued that this definition has shortfalls, in that, for example, it excludes the nine categories of public functions.

"Решение"

A decision in this context includes a proposed decision and a failure to take a decision. An administrative decision must be taken without unreasonable delay, or within the time period that may be prescribed for the particular administrative action.

In PAJA, a "decision" is defined as any decision of an administrative nature made, proposed to be made, or required to be made, as the case may be, under an empowering provision, including a decision relating to

  • making, suspending, revoking or refusing to make an order, award or determination;
  • giving, suspending, revoking or refusing to give a certificate, direction, approval, consent or permission;
  • issuing, suspending, revoking or refusing to issue a licence, authority or other instrument;
  • imposing a condition or restriction;
  • making a declaration, demand or requirement;
  • retaining, or refusing to deliver up, an article; или же
  • doing or refusing to do any other act or thing of an administrative nature. A reference to a failure to take a decision must be construed accordingly.

A decision is the exercise of discretionary powers. It is a legislative function performed by an elected legislative body, not subordinate legislation.

In Noupoort Christian Care Centre v Minister of National Department of Social Development[10] the applicant argued that the failure by the respondent to determine the question of whether the applicant was entitled to a permanent licence amounted to unlawful administrative action. It was held that inaction on the part of the respondent falls under the definition of administrative action in section 1 of PAJA. A decision includes any decision of an administrative nature made under an empowering provision, including the decision relating to issuing or refusing to issue a licence.

"Of an administrative nature"

Most decisions that administrators take as part of their official functions are of an administrative nature. There is necessarily a public character to the phrase. The relationship is one of inequality or subordination. It excludes decisions made in the exercise of legislative and judicial power. These are decisions connected with the daily or ordinary business of government. The effect of the phrase "of an administrative nature" is that only decisions made in the course of exercising and performing powers and functions will qualify as administrative action subject to PAJA.

In Gamevest v Regional Land Claims Commissioner, Northern Province and Mpumalanga,[11] the appellant challenged a decision of the Regional Land Claims Commissioner to accept the claim of the fifth respondent for certain land in terms of the Restitution of Land Rights Act.[12] The steps to be followed in terms of section 11 of the Act are as follows:

  1. The applicant lodges the claim.
  2. Once it is accepted, notice is given in the Правительственный вестник of this fact.
  3. The Commissioner investigates the matter.
  4. The matter is referred to the Land Claims Court.

When the matter reached the court, PAJA had not yet come into force, so it was necessary to rely on the common law. On the facts, the alleged decision was merely an opinion expressed by a representative of the Commissioner at the first stage of the process; it was therefore not an administrative decision that could be set aside.

In Platinum Asset Management v Financial Services Board; Anglo Rand Capital House v Financial Service Board,[13] the applicants were companies believed to be carrying on operations buying and selling shares on behalf of paying clients on various international stock exchanges without the necessary approval in terms of section 445 of the Stock Exchange Control Act. On the basis of this belief, the CEO authorised inspections of the applicants, which subsequently took place.

The applicants sought the review and setting aside of the decision to authorise an inspection on the basis

  • that the inspection was ultra vires the powers conferred in section 3(1), because the applicant companies were not "financial institutions" or "associated institutions" within the meaning of section 3(1);
  • that the authorisation made was vague and overboard;
  • that the investigation was initiated at the behest of a foreign regulating authority, and the purpose of the authorisation, in seeking to ensure compliance with the laws of that country, was ulterior
  • that the inspectors responsible for carrying out the investigation were not independent; и
  • that the investigation was ultra vires because the Financial Services Board (FSB) is empowered to investigate only contraventions of laws supervised by the FSB, namely laws relating to financial institutions.

There are, then, two sets of actions, regarding respectively

  1. the decision of the CEO to authorise inspections; и
  2. the inspections themselves.

It was held that, while the CEO's decision would not amount to administrative action within the meaning of section 1 of PAJA, whether the actions of the inspectors would was a separate inquiry. As to the meaning of administrative action, it was noted that rights need only be affected, rather than affected adversely, in order to meet the definitional standards of section 1 of PAJA. There is, furthermore, no distinction between administrative action as defined in PAJA and administrative action as defined in section 33 of the Constitution, so the procedural requirement cannot be avoided. If PAJA applies to a case, therefore, its provisions must be determinative of the merits of the case.

"Empowering provision"

The importance of this provision lies in the determination of lawfulness of the administrative action. An "empowering provision" is

  • a law;
  • a rule of common law;
  • customary law; или же
  • an agreement, instrument or other document in terms of which an administrative action was purportedly taken.

The empowering provision is an extremely important aspect of any administrative action. Any action not authorised by the empowering provision is not allowed. In fact, section 6 of PAJA says that a court may set aside decisions where

  • the decision was taken by an administrator who was not authorised to do so by the empowering provision;
  • the decision was taken by someone who was delegated to take the decision, but the empowering provision did not allow such delegation;
  • a "mandatory and material procedure or condition" set out in the empowering provision was not followed; или же
  • the action was taken for a reason that was not authorised by the empowering provision; или же
  • the action was not rationally connected to the purpose of the empowering provision.

An "enabling statute" is that legislation which allows the administration to act.

In the case of natural or juristic persons, a wider definition of "empowering provision" is employed to accommodate instances where natural or juristic persons exercise public power or perform public functions, such as the functions awarded to them in terms of outsourcing agreements.

The powers contained in the empowering provision may be express; they may also include tacit powers, in which case rules can be applied to establish the content and ambit of the administrator's authority in the particular circumstance.

Administrators operate under certain conditions and for the most part have very little freedom to choose how they would like to make decisions. They are controlled by empowering provisions, which govern decisions according to sets of rules. These rules may come in the form of conditions, expressed by such terms as "age," "fit and proper," "exceptional circumstances," "reasonable," etc. These are often hard to define, so some of these concepts need to be given meaning. This is done by setting a standard against which people or circumstances can be measured. Such standards need to be

  • relevant;
  • fair; и
  • reasonable.

In some circumstances, there are guidelines about how an administrator should act. These can be found by looking at how such decisions have been made within their department, and how the courts have interpreted these words in the past. Sometimes the Preamble to the empowering Act may also say what the purpose of the Act is.

"Not specifically excluded by the Act"

The Act specifically excludes some decisions of administrators, such as decisions made in terms of the Promotion of Access to Information Act. Примеры включают

  • the exercise of powers by the Executive in the national, provincial and local spheres of government
  • the making of legislation;
  • the judicial functions of the courts;
  • the actions of traditional leaders and a special tribunal;
  • a decision to prosecute;
  • appointment of judicial officers;
  • decisions under PAIA; и
  • a decision in terms of section 4(1).

It is important to note that in section 33 the adjective "administrative," not "executive," is used to qualify "action." This suggests that the test for determining whether conduct constitutes "administrative action" is not whether or not the action concerned is performed by a member of the executive arm of government. What matters is not so much the functionary as the function. The question is whether the task itself is administrative or not. It may well be that some acts of a legislature may constitute "administrative action." Similarly, judicial officers may, from time to time, carry out administrative tasks. The focus of the enquiry as to whether conduct is "administrative action" is not on the arm of government to which the relevant actor belongs, but on the nature of the power he or she is exercising.[14]

Смотрите также

Рекомендации

Книги

  • L Baxter Administrative Law (1984).
  • C Hoexter Administrative Law in South Africa 2 ed (2012).

Случаи

Примечания

  1. ^ Baxter Administrative Law 2.
  2. ^ Hoexter Administrative Law 2.
  3. ^ Pharmaceutical Manufacturers Association of SA and Another: In re ex parte President of the Republic of South Africa and Others 2000 (2) SA 674 (CC).
  4. ^ Arthur Chaskalson, 'The Past Ten Years: A Balance Sheet and Some Indicators for the Future' (1989) 5 South African Journal on Human Rights 293.
  5. ^ 2000 (2) SA 674.
  6. ^ This entails comparative jurisprudence.
  7. ^ Act 80 of 1998.
  8. ^ Act 18 of 1998.
  9. ^ Act 73 of 1989.
  10. ^ 2005 (10) BCLR 1034 (T),
  11. ^ 2003 (1) SA 373 (SCA).
  12. ^ Act 22 of 1994.
  13. ^ 2006 (4) SA 73.
  14. ^ Видеть SARFU case.